Состав наследства: что в него входит

Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Состав наследства: что в него входит». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.


Состав наследства(наследственная масса) – это все имущество покойного гражданина, а также его обязательства, которые он не успел до конца исполнить при своей жизни. При условии, что наследодатель и преемник умирают одновременно (к примеру, в автомобильной катастрофе), то все их имущество распределяется между отдельными категориями наследников в зависимости от родства, если при жизни оба гражданина не успели написать соответствующие завещания на передачу прав собственности определенным лицам.

Обязанности продавца по договору купли-продажи переходят к его наследникам

На основании статей 58, 1110 и 1112 ГК РФ обязанности продавца по договору купли-продажи переходят к его универсальным правопреемникам. Поэтому покупатель недвижимого имущества вправе обратиться с иском о государственной регистрации перехода права собственности (статья 551 ГК РФ) к наследникам или иным универсальным правопреемникам продавца (п. 62 Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 10, Пленума ВАС РФ N 22 от 29.04.2010 (в ред. от 23.06.2015) «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав»).

Включение в наследственную массу квартиры, которую наследодатель не успел приватизировать

По наследству переходят не только уже существующие права и обязанности, но в случаях, предусмотренных законом, также права, которые наследодатель при жизни не успел юридически оформить, но предпринял необходимые меры для их получения. Так, в п. 8 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24 августа 1993 г. N 8 «О некоторых вопросах применения судами Закона РФ «О приватизации жилищного фонда» указано следующее:

«Если гражданин, подавший заявление о приватизации и необходимые для этого документы, умер до оформления договора на передачу жилого помещения в собственность или до государственной регистрации права собственности, то в случае возникновения спора по поводу включения этого жилого помещения или его части в наследственную массу необходимо иметь в виду, что указанное обстоятельство само по себе не может служить основанием к отказу в удовлетворении требования наследника, если наследодатель, выразив при жизни волю на приватизацию занимаемого жилого помещения, не отозвал свое заявление, поскольку по не зависящим от него причинам был лишен возможности соблюсти все правила оформления документов на приватизацию, в которой ему не могло быть отказано».

Включение жилого помещения в наследственную массу в том случае, когда наследодатель подал заявление о приватизации, но умер до оформления договора

Включение жилого помещения в наследственную массу по требованию наследника допускается в том случае, когда гражданин (наследодатель), желавший приватизировать жилое помещение, подал заявление о приватизации и все необходимые для этого документы, не отозвал его, но умер до оформления договора на передачу жилого помещения в собственность (до государственной регистрации права собственности).

Само по себе желание гражданина приватизировать жилое помещение, занимаемое по договору социального найма, в отсутствие с его стороны обязательных действий (обращение при жизни лично или через представителя с соответствующим заявлением и необходимыми документами в уполномоченный орган) в силу положений ст. 2, 7, 8 Закона РФ «О приватизации жилищного фонда в РФ» и разъяснений по их применению, содержащихся в п. 8 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24 августа 1993 г. N 8, не может служить правовым основанием для включения жилого помещения после смерти гражданина в наследственную массу и признания за наследником права собственности на это жилое помещение (п. 10 «Обзора судебной практики Верховного Суда РФ N 1 (2017)», утв. Президиумом Верховного Суда РФ 16.02.2017 года) (в ред. от 26.04.2017 года)

Не входит в состав наследства недвижимость, которой наследодатель успел распорядиться, но умер до госрегистрации сделки

Не входит в состав наследства имущество, в отношении которого наследодатель выразил свою волю относительно его юридической судьбы, то есть распорядился им. Так, например, рассматривая дело по иску о признании договора дарения и зарегистрированного права собственности недействительными, признании права собственности в порядке наследования суд указал следующее:

«Поскольку даритель Коротич А.М. лично участвовала в заключении договора дарения и оформлении доверенности для регистрации данного договора, чем выразила свою волю на заключение и государственную регистрацию указанной сделки, заявление о регистрации было подано по доверенности при жизни дарителя и ею отозвано не было, то сам по себе факт смерти дарителя в процессе государственной регистрации права не является основанием для признания недействительными договора дарения и зарегистрированного на его основании за одаряемым права собственности на спорное имущество» (Определение Верховного Суда РФ от 19.07.2011 N 24-В11-2).

Проценты за пользование суммой займа подлежат уплате наследниками заемщика с момента открытия наследства

В отличие от процентов за просрочку исполнения денежного обязательства проценты за пользование суммой займа подлежат уплате наследниками заемщика с момента открытия наследства.

Обязательства, возникшие из кредитного договора, смертью должника не прекращаются и входят в состав наследства.

По смыслу указанных разъяснений обязательства по уплате процентов за пользование денежными средствами входят в состав наследства, данные проценты продолжают начисляться и после открытия наследства, а проценты, предусмотренные ст. 395 ГК РФ, являющиеся мерой ответственности за неисполнение денежного обязательства, не начисляются за время, необходимое для принятия наследства (п. 10 «Обзора судебной практики Верховного Суда РФ N 2 (2018)», утв. Президиумом Верховного Суда РФ 04.07.2018 года).

Принявший наследство наследник должника становится должником перед кредитором в пределах стоимости перешедшего к нему наследства. Взыскание кредитной задолженности возможно с поручителя в пределах стоимости наследственного имущества

«Вопрос 1: Возможно ли взыскание кредитной задолженности в случае смерти должника с поручителя (который по договору с кредитной организацией несет солидарную ответственность с должником в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения им обязательства по погашению кредита, а также несет ответственность за любого нового должника), если есть наследники должника и наследственное имущество? Если нет наследственного имущества?

Ответ: …Наследник должника при условии принятия им наследства становится должником перед кредитором в пределах стоимости перешедшего к нему наследственного имущества. При отсутствии или недостаточности наследственного имущества кредитное обязательство прекращается невозможностью исполнения соответственно полностью или в недостающей части наследственного имущества (п. 1 ст. 416 ГК РФ).

.. Поручительство прекращается в той части, в которой прекращается обеспеченное им обязательство, и поручитель должен нести ответственность перед кредитором в пределах стоимости наследственного имущества.

Таким образом, в случае смерти должника и при наличии наследников и наследственного имущества взыскание кредитной задолженности возможно с поручителя в пределах стоимости наследственного имущества (если в договоре поручителя с кредитной организацией поручитель дал кредитору согласие отвечать за нового должника) (вопрос 1 «Обзора законодательства и судебной практики Верховного Суда РФ за первый квартал 2008 года», утв. Постановлением Президиума Верховного Суда РФ от 28.05.2008) (ред. от 10.10.2012).

Общее понятие наследственная масса

Как правило, в состав наследственной массы, которая передается преемнику, либо распределяется сразу между несколькими наследниками входят следующие имущественные объекты, а также материальные ценности и обязательства:

  1. Вещи, имущественные объекты недвижимости, денежные средства, а также ценные бумаги покойного родственника;
  2. Различные имущественные права, которые были заключены в права интеллектуальной деятельности умершего гражданина;
  3. Обязательства усопшего, к чему относятся задолженности по имущественным налогам, долги по коммунальным платежам, а также непогашенные кредиты;

Важно. Если покойный при своей жизни начал оформлять определенные права на имущественные объекты, денежные вклады или иное, но не успел завершить регистрационные действия, то все это также включается в наследственную массу.

Отдельные разновидности имущественных объектов

Существует часть имущества, которая наследуется не в общем порядке, а на особых основаниях. Здесь действующим законодательством предусмотрены некоторые особенности при переходе прав собственности на подобные имущественные объекты. Рассмотрим основные примеры:

  • При жизни гражданину было выделено транспортное средство на льготных основаниях, либо за меньшую плату, при этом подобное имущество будет передаваться преемникам в общем составе наследства;
  • Различные памятные награды от государства, которые не принадлежат к единой наградной системе, предусмотренной Указом Президента РФ, могут перейти к преемникам на общих основаниях;
  • Государственные награды, ордена, памятные медали, которые имеют непосредственное отношение к единой наградной системе РФ, не могут перейти в распоряжение преемников;
  • При условии, что наследодатель при своей жизни успел переоформить в собственность муниципальное жилье (приватизировал его), то оно может быть унаследовано на общих основаниях.

Предметы обычной домашней обстановки и обихода

Преимущественное право на их приобретение имеет наследник, проживавший на день открытия наследства совместно с наследодателем. Однако их он наследует в счет своей наследственной доли (ст. 1169 ГК).

  1. Права и обязанности участника полного товарищества или полного товарища в товариществе на вере, участника ООО или ОДО, члена производственного кооператива (в ООО и в командите все на общих)

Переходят в качестве доли (паю) наследнику умершего гражданина (абз. 1 п. 1 ст. 1176 ГК). Однако законом или учредительными документами перечисленных коммерческих юридических лиц может быть предусмотрена необходимость получения согласия остальных участников на переход или вступление.

      • В случае отказа — вправе получить от ЮЛ действительную стоимость унаследованной доли (пая) или соответствующую ей часть имущества (абз. 2 п. 1 ст. 1176 ГК), т.е. только имущественную компенсацию.

      • В потребительских кооперативах (жилищных, гаражных, дачных и т.д.) наследнику пая не может быть отказано в приеме в члены кооператива (п. 1 ст. 1177 ГК).

Комментарий к ст. 1112 ГК РФ

В комментируемой статье наиболее полным образом раскрывается понятие наследства (наследственной массы), включающего вещи, иное имущество, имущественные права и обязанности. Все вместе это именуется обобщающим термином «наследство» или «наследственное имущество». Одновременно выделяются права и обязанности, которые не входят в состав наследства.

В соответствии с п. 14 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29 мая 2012 г. N 9 «О судебной практике по делам о наследовании» в состав наследства входит принадлежавшее наследодателю на день открытия наследства имущество, в частности:

вещи, включая деньги и ценные бумаги (ст. 128 ГК РФ);

имущественные права (в том числе права, вытекающие из договоров, заключенных наследодателем, если иное не предусмотрено законом или договором; исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности или на средства индивидуализации; права на получение присужденных наследодателю, но не полученных им денежных сумм);

имущественные обязанности, в том числе долги в пределах стоимости перешедшего к наследникам наследственного имущества (п. 1 ст. 1175 ГК РФ).

Вещами в гражданском праве признаются материальные, физические осязаемые объекты, имеющие экономическую форму товара. Ими являются как предметы материальной и духовной культуры, то есть продукты человеческого труда, так и предметы, созданные самой природой и используемые людьми в своей жизнедеятельности, — земля, полезные ископаемые, растения и т.д. Важнейший признак вещей, благодаря которому они и становятся объектами гражданских прав, заключается в их возможности удовлетворять те или иные потребности людей. Предметы, не обладающие полезными качествами либо полезные свойства которых еще не открыты людьми, а также предметы, не доступные людям на данном этапе развития человеческой цивилизации (например, космические тела), объектами гражданско-правовых, в том числе наследственных, отношений не выступают. Иными словами, статус вещей приобретают лишь материальные блага, полезные свойства которых осознаны и освоены людьми.

Читайте также:  Какие денежные выплаты и компенсации положены чернобыльцам

Отдельно в ГК говорится о безналичных денежных средствах и бездокументарных ценных бумагах как объектах гражданских прав. Они более не рассматриваются в качестве вещей. Как следует из определения ст. 128 ГК, они относятся к иному имуществу и, соответственно, могут также наследоваться.

Таким образом, в наследственном праве согласно комментируемой статье имущество понимается максимально широко — как комплекс, состоящий из актива (вещи, имущественные права) и пассива (имущественные обязанности, принадлежавшие наследодателю на день открытия наследства). Другими словами, наследство представляет собой единство прав (актива) и долгов (пассива), принадлежащих наследодателю на день открытия наследства. В частности, в состав наследства может входить предприятие как имущественный комплекс, в состав которого входят вещи, имущественные права и обязанности.

В комментируемой статье особо подчеркивается, что не входят в состав наследства права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя, в частности право на алименты, право на возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина, а также права и обязанности, переход которых в порядке наследования не допускается ГК или другими законами.

Примерами других законов, запрещающих наследование определенных видов имущества (как прав, так и обязанностей), являются следующие.

Например, согласно п. 3 ст. 44 Налогового кодекса Российской Федерации обязанность по уплате налога и (или) сбора прекращается со смертью физического лица — налогоплательщика или с объявлением его умершим в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством Российской Федерации.

Статья 141 Трудового кодекса Российской Федерации установила, что заработная плата, не полученная ко дню смерти работника, выдается членам его семьи или лицу, находившемуся на иждивении умершего на день его смерти. Выдача заработной платы производится не позднее недельного срока со дня подачи работодателю соответствующих документов.

В п. 5 ст. 83 Жилищного кодекса Российской Федерации сказано, что договор социального найма жилого помещения прекращается в связи с утратой (разрушением) жилого помещения, со смертью одиноко проживавшего нанимателя.

Согласно ст. 1.2 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 г. N 2395-1 «О недрах» участки недр не могут быть предметом наследования.

В соответствии с положениями п. 2 ст. 596 ГК РФ в случае смерти одного из получателей ренты его доля в праве на получение ренты переходит к пережившим его получателям ренты, если договором пожизненной ренты не предусмотрено иное, а в случае смерти последнего получателя ренты обязательство выплаты ренты прекращается.

В ст. 701 ГК РФ отмечается, что договор безвозмездного пользования прекращается в случае смерти гражданина-ссудополучателя, если иное не предусмотрено договором.

Также не переходят по наследству денежные суммы, служащие средством к существованию наследодателя, не полученные им при жизни (см. комментарий к ст. 1183 ГК РФ); соответственно, права на эти средства не включаются в состав наследства.

Особым образом регулируется вопрос о наследовании страховых сумм при заключении договора личного страхования. По общему правилу страховое обеспечение по личному страхованию, причитающееся выгодоприобретателю в случае смерти страхователя, в состав наследственного имущества не входит. Однако в соответствии с п. 2 ст. 934 ГК РФ в случае смерти лица, застрахованного по договору, в котором не назван иной выгодоприобретатель, выгодоприобретателями признаются наследники застрахованного лица.

Защита прав правообладателя после смерти

Возникает проблема с наследованием прав на имя, авторство, либо наследования достоинства, чести и репутации в деловом обществе. Логично, что правопреемство в этом случае невозможно, но на практике не исключены ситуации очернения имени, чести или авторства интеллектуального труда умершего. Для разрешения проблемы следует использовать статью 152 ГК РФ. В ней указано, что заинтересованные лица могут выступать в защиту чести и достоинства усопшего. Это правило закреплено в иных статьях ГК РФ в соответствии с конкретным случаем.

Пример 3

В соответствии со статьей 1267 авторство, имя автора, а также неприкосновенность результатов труда находится под охраной лица, который указан автором в законном порядке в завещании. Если лицо не назначено, либо после его смерти — охраняются права наследниками автора и другими заинтересованными лицами.

Такие же права закреплены и статьей 13116 ГК РФ.

В ГК РФ прописаны все нюансы наследственных отношений между наследодателем и лицами претендующими на наследство. Категории вещей, прав и обязанностей подпадающих и не подпадающих под наследственное имущество. Смерть наследодателя может прекращать, начинать, продолжать какие-либо оформленные за ним права. Право наследования наступает в день открытия наследства (через 6 мес после смерти) и происходит на общих основаниях, либо по велению умершего (завещанию).

Процедура принятия наследуемой недвижимости

Если гражданин узнал, что он является претендентом на недвижимое имущество, он должен выполнить определённую последовательность действий. Для начала он подаёт заявление о принятии наследства нотариусу по месту жительства наследодателя.

Подать заявление можно следующими способами:

  • посредством личного обращения;
  • через доверенное лицо.

Если место жительства покойного неизвестно, то следует пойти в нотариат той территории, где зарегистрировано имущество умершего.

В заявлении о принятии наследства фиксируются:

  • фамилия, имя, отчество наследника и наследодателя;
  • дата смерти наследодателя и последнее место его жительства;
  • волеизъявление наследника о принятии наследства;
  • основание(я) наследования (завещание, родственные и другие отношения);
  • дата подачи заявления;
  • иные сведения в зависимости от известной наследнику информации (о других наследниках, о составе и месте нахождения наследственного имущества и пр.).

Понятие и формулировка наследственной массы

В наследственном праве под понятием наследственной массы подразумевается весь объем имущественных и нематериальных прав, принадлежащих умершему, а также сумма всех долговых обязательств как самого умершего, так и третьих лиц перед ним. При этом некоторые объекты, которыми фактически владел умерший, могут быть не включены в наследственную массу по различным причинам.

В зависимости от каждого конкретного случая может отличаться и непосредственный процесс включения имущественных или нематериальных прав, а также обязательств в наследственную массу. Дела, касающиеся включения имущества в наследственную массу, рассматриваются нотариусом по месту проживания умершего. При начале судебного разбирательства подсудность такового дела определяется нормативами ГПК РФ.

Какие вещи и ценности входят в наследство? Все материальные и нематериальные вещи, которые наследодатель может передать своим преёмникам, можно разделить на несколько основных групп:

  • все его личные вещи. Это могут быть предметы мебели, украшения, коллекционные образцы, дорогостоящие предметы искусства, бытовая и другая техника в доме или квартире, если она приобретена им самостоятельно (ст. 128 ГК РФ). В случае, когда наследодатель проживает с законным супругом, то весь этот перечень вещей считается общим и наследовать из него можно лишь половину.
  • Денежные накопления. Сюда можно отнести как физические денежные средства (банкноты), принадлежащие умершему, так и его накопления в банках и различные ценные бумаги и акции предприятий, которые могут иметь денежную ценность.
  • Имущественные обязанности. В этот список включаются любые долги усопшего, в том числе и по кредитам в банках (ст. 1175 ГК РФ). Наследник обязан будет возместить часть долга или его целиком в соответствии с размером и стоимостью своей доли наследства.
  • Имущественные права. Наследник имеет право получить любые выплаты, которые были положены умершему при жизни. Это могут быть как долги по договорам, так и положенная доля социальных выплат от государства или компании (зарплата, пенсия).

Важно! Принимая долю наследства, человек обязан получить её полностью со всеми правами и обязанностями. Нельзя, например, обрести квартиру, но избежать при этом выплаты долгов по ней или кредита

Можно отказаться от своей доли имущества, но только полностью, а не частично.

Если человеку положено имущество по нескольким основаниям (например, по завещанию и по обязательной доле), то он может отказаться от обретения одной из них и принять только по второй.

Главным образом, наследуют всё же следующие категории имущества:

  1. Недвижимость. Наиболее часто борьба среди наследников происходит именно за этот объект наследства.

    Он может представлять собой частный дом, квартиру, комнату в коммуналке или в общежитии, участок земли в дачном массиве, гараж, погреб, какие-либо нежилые помещения или склады, приобретённые в коммерческих целях.

  2. Движимость. Это всё материальное и нематериальное имущество, которое можно перенести.

    Это может быть транспортное средство, яхта, лодка, предметы интерьера и техника, драгоценности, одежда, денежные средства, паи в кооперативах и ценные бумаги, вклады в банках, доли в уставном капитале фирмы.

  3. Права. Сюда входят право требования долгов с частных и юридических лиц, которые наследодатель не успел получить от них при жизни, а также права на интеллектуальную собственность (музыкальные произведения, изобретения, книги).
  4. Обязанности. Практически любые долги, которые наследодатель взял и не выплатил при жизни: по договорам аренды, на материальные средства от физических и юридических лиц.

При начале процесса передачи наследства необходимо установить неоспоримое право наследодателя на вещи, которые планируется передать в другие руки. Оно должно быть документально подтверждено.

Что такое наследственная масса?

Что такое наследственная масса? По действующему законодательству в это понятие включены все имущественные и неимущественные ценности, права и обязанности, которые могут быть переданы по особой процедуре другим лицам (ст. 1112 ГК РФ). В неё входят только те предметы, которыми наследодатель обладал при жизни и которые он может передать в новые руки после своей смерти. Получить наследники её могут как согласно правилам закона, так и при использовании написанного умершим завещания.

  • Статья 1112 ГК РФ. Наследство
  • В состав наследства входят принадлежавшие наследодателю на день открытия наследства вещи, иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности.
  • Не входят в состав наследства права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя, в частности право на алименты, право на возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина, а также права и обязанности, переход которых в порядке наследования не допускается настоящим Кодексом или другими законами.
  • Не входят в состав наследства личные неимущественные права и другие нематериальные блага.

Другой комментарий к статье 1112 ГК РФ

1. Статья 1112 определяет понятие и состав наследства. Наследство — имущество умершего (наследственное имущество, наследство) (п. 1 ст. 1110, ст. 1112 ГК), в его составе может быть всякое имущество — движимое и недвижимое (в том числе вещи, деньги, доли участия в организациях, ценные бумаги, имущественные права и обязанности). В состав наследства входит только то имущество, которое принадлежало наследодателю на день открытия наследства, т.е. наследодатель должен обладать соответствующими имущественными правами и обязанностями при жизни (ч. 1 ст. 1112).

Если умерший при жизни права на имущество не имел, напротив, именно смерть обусловила возникновение права, последнее не входит в состав наследства и даже если и переходит к другим лицам (в том числе из числа наследников), то не в порядке наследования, а по самостоятельному правовому основанию. Так, договор личного страхования считается заключенным в пользу застрахованного лица или указанного в договоре (и одобренного последним) выгодоприобретателя (п. 2 ст. 934 ГК). В случае смерти застрахованного лица и при отсутствии в договоре указания на выгодоприобретателя последним признаются наследники застрахованного лица, однако правовое основание получения ими страховой суммы — не наследование, а договор личного страхования.

Читайте также:  Штраф за езду без переднего или заднего номера

Имущество, принадлежавшее наследодателю на день открытия наследства, — имущество, в отношении которого он при жизни имел то или иное имущественное право: а) вещное (право собственности или иное вещное право в отношении предметов материального мира); б) обязательственное (в частности, вытекающее из договора право требования к должнику о совершении последним какого-либо действия); в) корпоративное (право членства в хозяйственном товариществе, обществе или кооперативе, которое, кстати, законодатель считает обязательственным, — абз. 2 п. 2 ст. 48 ГК); г) исключительное (т.е. право, обеспечивающее юридическую монополию на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, — ст. 1226, п. 3 ст. 1228, ст. ст. 1241, 1283 ГК); д) другое (например, вытекающее из трудового или пенсионного правоотношений право на получение начисленной, но не выплаченной зарплаты или пенсии — п. 3 ст. 1183 ГК). В этом же списке — прижизненные обязанности наследодателя перед другими лицами — кредиторами (ст. 1175 ГК). Если на день открытия наследства наследодатель имел в отношении имущества право собственности, такое имущество (вещи, в том числе деньги и ценные бумаги) входит в состав наследства и переходит к наследнику вместе с правом собственности, которое в силу права следования сопровождает данное имущество. Если на день открытия наследства наследодатель имел иное вещное право (например, пожизненного наследуемого владения участком — ст. 1181 ГК), права требования к должникам (в том числе безналичные деньги, бездокументарные ценные бумаги, другие требования), а также иные права, в состав наследства входят соответствующие права. Если же наследодатель сам был должником и имел кредиторов, в состав наследства входят соответствующие его обязанности перед кредиторами (см. п. 1 ст. 307 ГК).

2. Правило ч. 1 ст. 1112 подлежит распространительному толкованию: в состав наследства входят (и переходят к наследникам в порядке наследования) не только имущественные права, но и предоставленные законом возможности (дозволения), к осуществлению которых гражданин приступил, однако смерть воспрепятствовала получению конечного правового результата, в частности в виде вещного эффекта от фактического (незаконного) давностного владения чужой вещью (п. 3 ст. 234 ГК) или от приватизации жилья (п. 8 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24 августа 1993 г. N 8 «О некоторых вопросах применения судами Закона РФ «О приватизации жилищного фонда Российской Федерации» (в ред. от 6 февраля 2007 г. N 6 // Бюллетень ВС. 1993. N 11). Возможно завещание такого имущества, которое завещатель может приобрести в будущем (ср. ч. 1 ст. 1120 с п. 2 ст. 455 ГК) и в отношении которого завещатель на момент совершения завещания может иметь какое-либо право или не иметь никаких прав. Так, может быть завещан пай в ЖСК, а также чужая квартира, которую завещатель намеревается купить. В первом случае наследуется пай (право участия в ЖСК — ст. 1177 ГК), трансформирующийся после полного его накопления в право собственности на квартиру (п. 4 ст. 218 ГК), во втором о наследовании можно говорить только при условии, если после совершения завещания и до дня открытия наследства завещатель приобретет соответствующее имущество, в противном случае последнее не наследуется за его отсутствием в составе наследства.

3. Правила ч. ч. 2 и 3 ст. 1112 называют три категории прав и обязанностей, которые не входят в состав наследства, а значит, и не могут переходить от умершего к наследникам, а если даже и переходят, то должны рассматриваться в качестве самостоятельного (иного, чем наследование) явления. Подробнее об этом см. далее.

(1) Имущественные права и обязанности, неразрывно связанные с личностью должника, со смертью гражданина прекращаются и не входят в состав наследства (ст. 418, ч. 2 ст. 1112 ГК). Прямо в связи с этим в ч. 2 ст. 1112 говорится о праве на алименты (подробнее об алиментных обязательствах и их субъектах см. раздел V СК), а также на возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина, — особо см. § 2 гл. 59 ГК (напротив, право на возмещение вреда, причиненного имуществу гражданина, входит в состав наследства и переходит к его наследникам). Если речь идет не о самом праве на получение алиментов (возмещение вреда), а о праве на конкретную сумму, подлежавшую выплате в качестве алиментов (возмещения вреда), т.е. не о субъективном праве на получение средств определенного рода, а о не реализованном умершим субъективном праве в отношении конкретной начисленной, но не выплаченной суммы, право на получение таких неполученных сумм имеют члены семьи умершего или его нетрудоспособные иждивенцы (ч. ч. 1, 2 ст. 1183 ГК) и только при отсутствии таковых или непредъявлении ими требований в установленный законом срок — наследники умершего (п. 3 ст. 1183 ГК). Есть и другие права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя. Так, поскольку деятельность по договору НИОКР (гл. 38 ГК) и авторского заказа (ст. 1288 ГК) связана с личностью творца, опыт и навыки которого могут быть исключительными, права и обязанности последнего по указанному договору не переходят к наследникам, заказчик не может требовать от них исполнения такого договора, а возникшее из него обязательство прекращается (ст. 418 ГК). А поскольку риск случайной невозможности исполнения такого договора обычно несет заказчик (п. 3 ст. 769 ГК), он не вправе требовать от наследников возврата предварительно уплаченного умершему автору гонорара.

(2) В состав наследства не входят права и обязанности, переход которых в порядке наследования не допускают ГК или другие законы (ч. 2 ст. 1112). Учитывая правило ч. 3 ст. 1112, имеются в виду имущественные права и обязанности умершего. Особенность формулировки и строгость соответствующих запретов могут быть различными.

(а) Иногда переход прав и обязанностей невозможен в принципе. Так, со смертью лица, выдавшего доверенность, или получателя доверенности последняя прекращается (подп. 6, 7 п. 1 ст. 188 ГК); договор поручения прекращается в случае смерти доверителя или поверенного, при этом в случае смерти поверенного обязанность его наследников сводится к извещению доверителя о прекращении договора поручения, принятию мер, необходимых для охраны имущества доверителя, и последующей его передаче доверителю (абз. 4 п. 1 ст. 977, ч. 1 ст. 979 ГК). Прекращение обязательства и невозможность правопреемства закон предусматривает и в других случаях (см. абз. 2 п. 2 ст. 596, ст. ст. 1002, 1010, абз. 4 п. 1 ст. 1024 ГК).

(б) Иногда невозможность перехода прав и обязанностей закон устанавливает диспозитивно (см. п. 1 ст. 581 с учетом п. 6 ст. 582, ст. 701, абз. 2 п. 1 ст. 1024 ГК). Параллельно известны случаи, когда переход прав и обязанностей в порядке наследственного правопреемства возможен, только: а) если он не исключен законом и договором (см. п. 2 ст. 581 с учетом п. 6 ст. 582, абз. 1 п. 2 ст. 617 ГК) или б) под условием (в частности, наличия у наследника необходимого статуса или его приобретения в указанный срок — см. п. 2 ст. 1038 ГК).

Все вопросы и проблемы, возникающие в ходе принятия в собственность наследственной массы, разрешаются только согласно законодательству.

Основным документом, на который стоит опираться при совершении процесса наследования является Гражданский Кодекс России. В частности, всем аспектам наследственного права посвящены ст. 1110–1185 раздела №5.

Не менее важным государственным документом, регулирующим наследственно-правовые отношения, является Постановление Пленума Верховного Суда России №9 от 29 мая 2012 года, в котором освещены вопросы судебной практики в наследственном праве».

В данном постановлении приведены четкие разъяснения и рекомендации судебным инстанциям относительно применения норм наследственного права. Вопросу о составе наследственной массы посвящен пункт №14 данного постановления, в котором четко конкретизируется этот аспект.

Общая собственность наследников: актуальные проблемы теории и практики

О.Е. БЛИНКОВ, Е.А. БУТОВА

Блинков Олег Евгеньевич, главный редактор журнала «Наследственное право», доктор юридических наук, профессор.

Бутова Екатерина Анатольевна, преподаватель кафедры гражданского права Юго-Западного государственного университета.

В статье актуализируются проблемы теории и практики в области возникновения и прекращения общей собственности наследников. Особое внимание авторы уделяют проблемам выделения доли в общем имуществе супругов пережившему супругу и порядку определения долей наследников в праве общей долевой собственности на наследство.

При наследовании по закону, если наследственное имущество переходит к двум или нескольким наследникам, и при наследовании по завещанию, если оно завещано двум или нескольким наследникам без указания наследуемого каждым из них конкретного имущества, наследственное имущество поступает со дня открытия наследства в общую долевую собственность наследников ( абз. 1 ст. 1164 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее — ГК РФ)). Если в завещании не указаны доли наследников и не указано, какие вещи или права кому предназначаются, то имущество считается завещанным наследникам в равных долях. Наследники становятся сособственниками, сокредиторами и содолжниками соответственно тем правам и обязанностям, которые перешли к ним в порядке наследственного правопреемства .

Подробно см.: Брючко Т.А. Общая долевая собственность наследников // Нотариус. 2007. N 3. С. 14 — 17.

Однако, получив имущество в общую долевую собственность, зачастую наследники не могут в полной мере реализовать свои частные личные интересы (еще Ульпиан называл общую собственность матерью раздоров), поэтому законодатель предусмотрел возможность заключения ими соглашения о разделе наследственного имущества. При этом при разделе наследственного имущества необходимо учитывать, что к общей собственности наследников применяются положения главы 16 ГК РФ об общей долевой собственности с учетом правил ст. 1165 — 1170 ГК РФ о преимущественных правах отдельных категорий наследников.

Особенности осуществления права общей долевой собственности наследников заключаются в следующем.

Во-первых, соглашение о разделе наследства, в состав которого входит недвижимое имущество, в том числе соглашение о выделении из наследства доли одного или нескольких наследников, может быть заключено наследниками после выдачи им свидетельства о праве на наследство ( п. 2 ст. 1165 ГК РФ). Таким образом, запрещается заключение соглашения о разделе наследства, в состав которого входит недвижимое имущество, до получения соответствующими наследниками свидетельства о праве на наследство. Следовательно наследники вправе заключить соглашение о разделе общей собственности на недвижимое имущество как до государственной регистрации их прав на него, так и после. В первом случае для государственной регистрации необходимо предоставить свидетельство о праве наследования и соглашение о разделе наследства, во втором — только соглашение о разделе наследства. Раздел же движимого наследственного имущества возможен до получения свидетельства о праве на наследство.

Во-вторых, при наличии зачатого, но еще не родившегося наследника раздел наследства может быть осуществлен только после рождения такого наследника ( ст. 1166 ГК РФ). В данном случае законодательство обеспечивает охрану интересов неродившегося наследника. Соглашение о разделе наследства, заключенное до рождения наследника, является оспоримым в соответствии со ст. 168 ГК РФ.

В-третьих, при наличии среди наследников несовершеннолетних, недееспособных или ограниченно дееспособных граждан раздел наследства осуществляется с соблюдением правил ст. 37 ГК РФ (в целях охраны законных интересов указанных наследников о составлении соглашения о разделе наследства и о рассмотрении в суде дела о разделе наследства должен быть уведомлен орган опеки и попечительства).

Читайте также:  Заключение брака в другом городе в 2023 году

В-четвертых, раздел наследства должен производиться с учетом преимущественного права на неделимую вещь ( ст. 1168 ГК РФ) и преимущественного права на предметы обычной домашней обстановки и обихода ( ст. 1169 ГК РФ).

Преимущественное право на получение в счет своей наследственной доли входящих в состав наследства неделимой вещи, в том числе жилого помещения, раздел которого в натуре невозможен, имеют:

1) наследники, обладавшие совместно с наследодателем правом общей собственности на неделимую вещь, в том числе на жилое помещение, не подлежащее разделу в натуре, которые могут воспользоваться этим правом преимущественно перед всеми другими наследниками, не являвшимися при жизни наследодателя участниками общей собственности на неделимую вещь, включая наследников, постоянно пользовавшихся ею, и наследников, проживавших в жилом помещении, не подлежащем разделу в натуре;

2) наследники, не являвшиеся при жизни наследодателя участниками общей собственности на неделимую вещь, однако постоянно пользовавшиеся ею ко дню открытия наследства (помимо случаев неправомерного пользования чужой вещью, осуществлявшегося без ведома собственника или вопреки его воле), которые могут воспользоваться этим правом преимущественно перед другими наследниками лишь при отсутствии наследников, обладавших совместно с наследодателем правом общей собственности на неделимую вещь, а при наследовании жилого помещения, не подлежащего разделу в натуре, также при отсутствии наследников, проживавших в нем ко дню открытия наследства и не имеющих иного жилого помещения;

3) наследники, проживавшие ко дню открытия наследства в переходящем по наследству жилом помещении, не подлежащем разделу в натуре, и не имеющие иного жилого помещения, принадлежащего на праве собственности или предоставленного по договору социального найма, которые могут воспользоваться этим правом преимущественно перед другими наследниками лишь при отсутствии наследников, обладавших совместно с наследодателем правом общей собственности на наследуемое жилое помещение.

Указанные лица обладают преимущественным правом, но не обязанностью, следовательно могут отказаться от осуществления преимущественного права при разделе наследства на получение в счет своей наследственной доли входящих в состав наследства неделимой вещи, жилого помещения, раздел которого в натуре невозможен. В этом случае раздел наследства производится по общим правилам. По общим правилам раздел также производится, если заявление о разделе было изъявлено по прошествии трех лет со дня открытия наследства.

В случае если имущество, о преимущественном праве на которое заявит наследник, несоразмерно с его долей в наследстве, остальные наследники получают другое имущество из состава наследства или им предоставляется иная компенсация, в том числе выплата соответствующей денежной суммы. При этом следует иметь в виду, если соглашением между всеми наследниками не установлено иное, осуществление кем-либо из них преимущественного права возможно только после предоставления соответствующей компенсации другим наследникам. Также следует учитывать, что при осуществлении преимущественного права на неделимую вещь, включая жилое помещение, указанная компенсация предоставляется путем передачи другого имущества или выплаты соответствующей денежной суммы с согласия наследника, имеющего право на ее получение ( п. 4 ст. 252 ГК РФ), тогда как при осуществлении преимущественного права на предметы обычной домашней обстановки и обихода выплата денежной компенсации не требует согласия такого наследника.

Таким образом, со дня открытия наследства возникает общая долевая собственность на наследственное имущество, прекращаемая заключением наследниками соглашения о разделе наследства ( ст. 1164 ГК РФ). Кроме того, в соответствии со ст. 1165 ГК РФ также возможен выдел своей доли одним из участников права общей долевой собственности. Правовые последствия раздела наследства и выдела наследственной доли различны: результатом раздела наследства является прекращение общей долевой собственности, а при выделе доли правоотношения общей долевой собственности прекращаются только для выделившегося наследника.

Комментарий к статье 1112 Гражданского Кодекса РФ

1. Статья 1112 определяет понятие и состав наследства. Наследство — имущество умершего (наследственное имущество, наследство) (п. 1 ст. 1110, ст. 1112 ГК), в его составе может быть всякое имущество — движимое и недвижимое (в том числе вещи, деньги, доли участия в организациях, ценные бумаги, имущественные права и обязанности). В состав наследства входит только то имущество, которое принадлежало наследодателю на день открытия наследства, т.е. наследодатель должен обладать соответствующими имущественными правами и обязанностями при жизни (ч. 1 ст. 1112).

Если умерший при жизни права на имущество не имел, напротив, именно смерть обусловила возникновение права, последнее не входит в состав наследства и даже если и переходит к другим лицам (в том числе из числа наследников), то не в порядке наследования, а по самостоятельному правовому основанию. Так, договор личного страхования считается заключенным в пользу застрахованного лица или указанного в договоре (и одобренного последним) выгодоприобретателя (п. 2 ст. 934 ГК). В случае смерти застрахованного лица и при отсутствии в договоре указания на выгодоприобретателя последним признаются наследники застрахованного лица, однако правовое основание получения ими страховой суммы — не наследование, а договор личного страхования.

Имущество, принадлежавшее наследодателю на день открытия наследства, — имущество, в отношении которого он при жизни имел то или иное имущественное право: а) вещное (право собственности или иное вещное право в отношении предметов материального мира); б) обязательственное (в частности, вытекающее из договора право требования к должнику о совершении последним какого-либо действия); в) корпоративное (право членства в хозяйственном товариществе, обществе или кооперативе, которое, кстати, законодатель считает обязательственным, — абз. 2 п. 2 ст. 48 ГК); г) исключительное (т.е. право, обеспечивающее юридическую монополию на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, — ст. 1226, п. 3 ст. 1228, ст. ст. 1241, 1283 ГК); д) другое (например, вытекающее из трудового или пенсионного правоотношений право на получение начисленной, но не выплаченной зарплаты или пенсии — п. 3 ст. 1183 ГК). В этом же списке — прижизненные обязанности наследодателя перед другими лицами — кредиторами (ст. 1175 ГК). Если на день открытия наследства наследодатель имел в отношении имущества право собственности, такое имущество (вещи, в том числе деньги и ценные бумаги) входит в состав наследства и переходит к наследнику вместе с правом собственности, которое в силу права следования сопровождает данное имущество. Если на день открытия наследства наследодатель имел иное вещное право (например, пожизненного наследуемого владения участком — ст. 1181 ГК), права требования к должникам (в том числе безналичные деньги, бездокументарные ценные бумаги, другие требования), а также иные права, в состав наследства входят соответствующие права. Если же наследодатель сам был должником и имел кредиторов, в состав наследства входят соответствующие его обязанности перед кредиторами (см. п. 1 ст. 307 ГК).

Другой комментарий к статье 1112 Гражданского Кодекса РФ

1. В комментируемой статье определяется объект наследственного правоотношения, т.е. состав имущества, переходящего в порядке наследования от наследодателя к другим лицам (наследникам). Традиционно такое имущество именуется наследственным имуществом, наследственной массой, наследством.

2. В состав наследства входит все имущество, принадлежавшее наследодателю на день смерти, — все, что у него было, переходит к наследникам (кроме того, что указано в абз. 2 комментируемой статьи).

3. В гражданском законодательстве термин «имущество» используется неоднозначно. В некоторых случаях под имуществом понимаются вещи — предметы материального мира, могущие быть в обладании людей и служащие удовлетворению их потребностей (ст. ст. 130, 209 ГК и т.д.). Иногда под имуществом понимаются вещи, принадлежащие субъекту, и его имущественные права. Например, в силу ст. 56 ГК РФ юридические лица (за исключением учреждений) отвечают по своим обязательствам всем принадлежащим им имуществом. Понятно, что отвечать можно только активом (вещами и правами), но не пассивом (долгами, обязанностями). Стало быть, в данном случае (ст. 56 ГК) об имуществе говорится как о вещах и имущественных правах. Наконец, нередко под имуществом разумеются все имеющиеся у субъекта вещи, права и обязанности. Именно в этом смысле определяется наследство в комментируемой статье.

Справедливости ради надо отметить алогичность, присутствующую в доктрине и законодательстве при определении наследства (наследственного имущества, наследственной массы). Коль скоро при наследовании имущество умершего переходит к другим лицам в порядке универсального правопреемства (п. 1 ст. 1110 ГК), т.е. как совокупность прав и обязанностей, то вещи в составе наследства (наследственного имущества, наследственной массы) упоминаться не должны. Ведь по наследству переходит право собственности на эти вещи. Но так сложилось исторически — по наследству переходят вещи, права и обязанности наследодателя.

В состав наследства входит принадлежавшее наследодателю на день открытия наследства имущество, в частности:

— вещи, включая деньги и ценные бумаги (ст. 128 ГК);

— имущественные права (в том числе права, вытекающие из договоров, заключенных наследодателем, если иное не предусмотрено законом или договором; исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности или на средства индивидуализации; права на получение присужденных наследодателю, но не полученных им денежных сумм);

— имущественные обязанности, в том числе долги, в пределах стоимости перешедшего к наследникам наследственного имущества (п. 1 ст. 1175 ГК) (п. 14 Постановления Пленума ВС РФ от 29.05.2012 N 9).

4. В абз. 2 и 3 комментируемой статьи указано то, что не может входить в состав наследства (наследственного имущества, наследственной массы). При этом произведено деление того, что не входит в состав наследства, на две группы.

Во-первых, в абз. 3 комментируемой статьи указано то, что никак не может входить в состав наследства в силу неспособности к обороту (переходу от одного лица к другому). Так, невозможна передача одним лицом другому личных неимущественных прав и других нематериальных благ, таких как жизнь и здоровье, достоинство личности, личная неприкосновенность, честь и доброе имя, деловая репутация, неприкосновенность частной жизни и др. (см., в частности, ст. 150 ГК).

Во-вторых, по наследству нельзя передать права и обязанности, которые неразрывно связаны с личностью наследодателя (абз. 2 ст. 1112 ГК). Характеристика таких прав и обязанностей в законе не дается, что, как представляется, невозможно: речь идет об оценочных категориях. Вместе с тем среди такого имущества, с одной стороны, четко обозначены права, не переходящие по наследству: право на алименты, право на возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина (перечень этот не исчерпывающий). С другой стороны, в состав наследства не входят права и обязанности, переход которых в порядке наследования не допускается гражданским законодательством (ГК РФ и другими федеральными законами). Так, в силу ст. 418 ГК РФ обязательство прекращается смертью должника, если исполнение не может быть произведено без личного участия должника либо обязательство иным образом неразрывно связано с личностью должника; обязательство прекращается смертью кредитора, если исполнение предназначено лично для кредитора либо обязательство иным образом неразрывно связано с личностью кредитора. Следовательно, соответствующие обязанности и права в состав наследственной массы не включаются, так как они со смертью наследодателя прекратились.

В Постановлении Пленума ВС РФ от 29.05.2012 N 9 указано, что в состав наследства, в частности, не входят права и обязанности, возникшие из договоров безвозмездного пользования (ст. 701 ГК), поручения (п. 1 ст. 977 ГК), комиссии (ст. 1002 ГК), агентского договора (ст. 1010 ГК) (п. 15).


Похожие записи:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *